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问题 专利商标著作权区别联系有什么
释义
    联系:
    1三者都属于狭义知识产权的范畴,即都属于传统意义上的知识产权。
    2三者的性质相同,即都具有权利本体的私权性和权利客体的非物质性的性质。
    3
    都具有知识产权的独占性特征,即知识产权为权利人所独占,权利人垄断这种权利并受到严格保护,没有法律规定或者未经权利人允许,任何人不得使用权利人的知识产品。
    4都具有知识产权的地域性特征,即三者的权利效力并不是无限,而要受到地域的限制,即具有严格的领土性,其效力只限于本国境内。
    5都具有知识产权的时间性特征,即三者权利仅在法律规定的期限内受到保护,一旦超过有限期限,其权利就自行消失,相关知识产权即成为整个社会的共同财富。
    商标、专利、版权都属于知识产权,是属于无形资产的范畴的。商标是一个企业的标识,是一个产品的标识,就像一个人的名字和长相,是独特的,专利是对一种新型技术方案的发明进行保护的,分为发明、实用新型和外观三种。著作权是对一个人的独创性的设计进行保护的,著作权分为美术作品、文章等的著作权和软件计算机著作权。
    一、软件著作权有什么限制?
    对于著作权人的权利,法律上通常予以一定限制,以平衡著作权人的局部利益与社会的整体利益。对软件著作权的限制主要是:
    1、时间限制:软件开发者的开发者身份权保护期不受限制。软件著作权的其他权利保护期为25年,截止于软件首次发表后第25年的12月31日,保护期满前,软件著作权人可以向软件登记机关申请续展25年,但保护期最长不超过50年。因继承或单位分立、合并等法律行为使著作权人主体发生合法变更时,不改变相应软件著作权的保护期。因依法签订使用权或使用权许可合同而转让有关权利时,转让活动的发生不改变有关软件著作权的保护期。当拥有软件著作权的单位终止或拥有软件著作权的公民死亡而无合法继承者时,除开发者身份权外,有关软件的其他各项权利在保护期满之前进入公有领域。
    2、在保护期内,因课堂教学、科学研究、国家机关执行公务等非商业性目的的需要对软件进行少量复制,可以不经软件著作权人同意,不向其支付报酬。
    3、软件著作权人不得损害公众利益,违反其他法律。
    4、软件复制品合法持有人,在不经该软件著作权人同意的情况下,可以根据使用的需要把该软件装入计算机内,制作备份复制品,进行必要的修改等。
    
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更新时间:2025/2/13 16:32:46