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问题 软件著作权作品有哪些限制
释义
    软件著作权作品有以下限制:
    1、形式限制。受著作权保护的作品必须已固定在某种有形物体上。且不得为开发软件所用的思想、处理过程、操作方法或者数学概念等;
    2、软件著作权作品必须由开发者独立开发。
    一、盗版软件侵犯什么权
    盗版软件侵犯的是软件的版权。著作权又叫版权,自作品创作完成之日起产生,盗版软件侵犯的是软件著作权。有侵权行为的,应当根据情况,承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任。著作权自作品创作完成之日起产生,其中著作人格权的内涵包括了公开发表权、姓名表示权及禁止他人以扭曲、变更方式利用著作损害著作人名誉的权利。
    二、如何认定著作权侵权
    认定著作权侵权行为要对原告作品进行分析,对被控侵权作品及被告使用方式进行分析。按照我国法律的规定,著作权的产生采取自动保护原则,即作品一经创作完成,著作权即告产生。因此,与专利、商标等其他类型的知识产权侵权认定不同,著作权侵权认定还涉及到权利的有效性问题。一部拥有有效著作权的作品必须同时具备下述条件:属于著作权法保护的作品范围;具备独创性;能以某种有形形式复制。只要有任何一个条件不具备,原告作品就不受著作权法保护。这样,被告当然未侵权。如果原告作品同时符合上述条件,则该作品享受著作权法保护。对被控侵权作品的分析,可适用以下两个标准:一是“接触”,即接触前一作品的机会;二是“实质相似”,即应受著作权保护部分实质相似。其中,后者是认定的重点。在认定原、被告的作品是否“实质相似”时,应将原告作品中受著作权保护的部分与被告作品的相应部分进行对比,判定两者是否实质相似。在我国司法实践中,人民法院在认定原、被告作品之间是否存在实质性相似方面也有过成功的案例。例如,在专利法中指的是“实施”,即将某项专利运用于产业,按说明制造出相同的产品或者使用相同的方法;与之相对立,在著作权法中指的是“复制”,即以印刷、复印等方式将作品制成一份或者多份。当某一客体(如实用艺术品或外观设计作品)受到专利法与著作权法的不同角度的保护时,尤其应注意区分“实施”与“复制”这两种不同的使用方式,不同的使用方式构成不同类型的侵权行为。
    三、民间故事是否有版权
    民间故事有版权。
    版权在当今被称之为著作权版权最初的涵义是版和权,也就是复制权,是用来表述创作者因其文学和艺术作品而享有的权利的一个法律用语随着当今社会的进步;版权不仅仅是出版者的权利,更是保护了作者的表演权利、作者的精神权利。
    关于作品的构成条件。根据通说,构成作品需要满足三个条件:
    1、具有某种精神方面内容,即具有某种思想或美学方面的精神内容;
    2、上述精神内容需要通过一定的表达形式表达出来,停留在大脑里的构想还不能称作作品,必须要要有具体的表达,
    3、要具有独创性,即通过个体的智力劳动完成的作品,显然,抄袭的就不算了。
    版权的取得有两种方式:自动取得和登记取得。
    在中国,按照著作权法规定,作品完成就自动有版权。 (所谓完成,是相对而言的,只要创作的对象已经满足法定的作品构成条件,即可作为作品受到著作权法保护)。
    在学理上,根据性质不同,版权可以分为著作权及邻接权。简单来说,著作权是针对原创相关精神产品的人而言的邻接权是针对表演或者协助传播作品载体的有关产业的参加者而言的。
    【本文关联的相关法律依据】
    《计算机软件保护条例》第四条
    受本条例保护的软件必须由开发者独立开发,并已固定在某种有形物体上。
    第六条
    本条例对软件著作权的保护不延及开发软件所用的思想、处理过程、操作方法或者数学概念等。
    第十四条
    软件著作权自软件开发完成之日起产生。
    自然人的软件著作权,保护期为自然人终生及其死亡后50年,截止于自然人死亡后第50年的12月31日;软件是合作开发的,截止于最后死亡的自然人死亡后第50年的12月31日。
    法人或者其他组织的软件著作权,保护期为50年,截止于软件首次发表后第50年的12月31日,但软件自开发完成之日起50年内未发表的,本条例不再保护。
    
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更新时间:2025/3/27 11:13:08