问题 | 版权是否可以用作商标? |
释义 | 版权和商标权是知识产权的不同方面,不能替代使用。著作权的主体可以是个人、法人或单位,而商标权的主体主要是法人。著作权自动产生,商标权需国家确认。著作权的标的物是作品,商标权的标的物是商标。著作权具有独立完成同样作品的权利,商标权具有强大的排他性。申请商标权需符合构成要素和具备显著特征,不得与他人权利冲突。商标需经过审查获得权利。 法律分析 一、版权可以作为商标使用吗? 版权不可以作为商标使用,版权和商标权都是属于知识产权的范围,但两都存在很多的区别,所以两者是不能替代使用的。著作权与商标权有以下区别: 1、在权利主体方面,著作权的主体既可以是公民个人,也可以是法人或非法人单位;既可以是作者本人,也可是其继承人或其权利义务的承受人,有时还可以是国家。商标权的主体主要是法人,公民个人如在我国申请注册商标,则必须是个体工商业者。国家不能成为商标权的主体。 2、在权利的取得方面,著作权的取得一般为自动产生,商标权的产生则需国家行政机关的确认。 3、在权利的标的物方面,著作权的标的物为文学、艺术和科学等作品,商标权的标的物为使用于商品或服务的商标。 4、在权利的独占性方面,著作权中两人分别独立完成同样的作品均可获得著作权,商标权则具有相当强的排他性,不仅不能出现保护范围相同的相同商标,而且不能出现保护范围相同的近似商标。对于驰名商标,权利的独占性更为明显。 二、申请商标权需要满足哪些条件? 1)商标的构成要素要符合规定,即由商标法规定的“文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等”元素单一或组合组成。 2)商标的基本功能是识别作用,所以由以上元素构成的商标须具备自己的显著性特征,不能和其他商标产生混淆。 《中华人民共和国商标法》申请注册的商标,应当有显著特征,便于识别,并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。商标注册人有权标明“注册商标”或者注册标记。 国家规定商标必须要有图案,文字,图形等这些因素组成,但版权则不一样,就像是创作出来的文字作品也是拥有版权的。设计出来的商标要想取得国家法律保护,需经过工商行政主管部门的审查以后才能获得商标权。 结语 根据中华人民共和国商标法,版权和商标权在权利主体、权利取得、权利标的物和权利独占性等方面存在明显区别,因此版权不能作为商标使用。申请商标权需要商标的构成要素符合规定,并具备自己的显著性特征,不得与他人合法权利相冲突。商标的注册需经过工商行政主管部门审查才能获得权利保护。 法律依据 中华人民共和国商标法(2019修正):第八章 附 则 第七十二条 申请商标注册和办理其他商标事宜的,应当缴纳费用,具体收费标准另定。 中华人民共和国商标法(2019修正):第一章 总 则 第十四条 驰名商标应当根据当事人的请求,作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。认定驰名商标应当考虑下列因素: (一)相关公众对该商标的知晓程度; (二)该商标使用的持续时间; (三)该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围; (四)该商标作为驰名商标受保护的记录; (五)该商标驰名的其他因素。 在商标注册审查、工商行政管理部门查处商标违法案件过程中,当事人依照本法第十三条规定主张权利的,商标局根据审查、处理案件的需要,可以对商标驰名情况作出认定。 在商标争议处理过程中,当事人依照本法第十三条规定主张权利的,商标评审委员会根据处理案件的需要,可以对商标驰名情况作出认定。 在商标民事、行政案件审理过程中,当事人依照本法第十三条规定主张权利的,最高人民法院指定的人民法院根据审理案件的需要,可以对商标驰名情况作出认定。 生产、经营者不得将“驰名商标”字样用于商品、商品包装或者容器上,或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。 中华人民共和国商标法(2019修正):第七章 注册商标专用权的保护 第六十四条 注册商标专用权人请求赔偿,被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的,人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标,也不能证明因侵权行为受到其他损失的,被控侵权人不承担赔偿责任。 销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品,能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的,不承担赔偿责任。 |
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